Административный иск (2)

Курсовая работа

«А было время в нашей истории, когда таким правом ходатайств, говоря официальным языком, пользовалось, и при том в самых широких размерах, и каждое из сословий в отдельности, и весь народ в его совокупности. Мы говорим о том периоде нашего прошлого, который принято называть периодом московского государства. В этот тяжелый период нашей истории духовенство, служилые люди, посадские, волостные и «всяких чинов» люди, «били челом государю, царю и великому князю о всяких таких своих тяготах, обидах и разорениях, просили «помиловать их горьких людишек, чтобы им не погинути и нарознь не разойтись»! (1) Так, отсылая своих современников на триста лет назад, живший в 19 веке русский историк права и государствовед И.И. Дитятин обращал внимание на совершенно неприемлемое состояние вещей по вопросам жалоб в свое время, в последней четверти 19 века, когда начинают происходить самые решающие перемены в жизни страны. При этом автор исторического исследования о роли челобитных добавляет — все эти обращения письменные и устные (которые выражались сначала на Вече, а затем на земских соборах) не оставались гласом вопиющего в пустыне. И не смотря на отношение даже, например, Ивана Грозного к некоторым подобным жалобам как к «докуке беспрестанной» автор отмечает, что «ответом на все эти «челобитья великие» и эту «докуку беспрестанную» всегда было рассмотрение затрагиваемого вопроса и почти всегда удовлетворение жалоб и ходатайств». (2) И это последнее обстоятельство явно отсутствовало при жизни автора тоже. Почему же именно этими словами я решила начать свою работу и ими обозначить свое понимание исторического хода развития и нынешнего положения сложившегося «института жалобы»?

Первая причина в том, что чтобы разобраться в существе жалобы, безусловно, необходимо проследить как и чем исторически было обусловлено ее появление, какие задачи она решала. И чтобы проследить это ученые в основном предлагают рассмотреть, как правило, три исторических периода: дореволюционный, советский и современный. Однако, изучая развитие жалобы как таковой, я пришла к выводу, что на самом деле вся жизнь и все возможные метаморфозы с жалобой и обращением граждан в целом успели произойти в тот самый дореволюционный период.

Этот период почти за тысячу лет вобрал в себя взаимоотношения граждан с князем, с Вече, с Царем, с чиновниками и Приказами, с Императорами и Императрицами, с Коллегиями и Министерствами, с постоянно меняющимся и растущим аппаратом чиновников и в итоге привел к тому, с чего начал свой труд историк 19 века И.И. Дитятин. С чего попытаюсь начать и я. Кроме того, не смотря на то, что в современной действительности вновь каждый имеет право пожать жалобу заявление ходатайство, обжаловать любое решение, действие (бездействие) должностного лица в любой сфере жизнедеятельности — о чем так горько вспоминал И.И. Дитятин — боюсь, что тот самый глас 19 века, все же пока остается гласом. «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» — гласит 33 статья «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) (далее Конституция РФ) (3) и в самых общих чертах закрепляет за человеком право на обращения. Право на обращение и, конечно, право на защиту своих прав и свобод, на правосудие.

18 стр., 8514 слов

По предмету «Право» : «Административный порядок рассмотрения ...

... имеют право получать, в установленном законодательством порядке, ответы на направленные обращения. В соответствии с Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ) обращения иностранных граждан ...

Правосудие в Российской Федерации согласно части 1 статьи 118 Конституции РФ, осуществляется только судом. О чем был принят и все еще действует Закон РФ от 27.04.1993 №4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (далее Закон РФ №4866-1), где статья 3 гласит: «В соответствии с настоящим Законом суды рассматривают жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, кроме: действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации; действий (решений), в отношении которых законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования» (4).

Такова ситуация была в начале 90-х годов 20 века. Фактически основополагающие законы были приняты не так давно. Так, Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее ФЗ-59) был принят и вступил в силу менее 10 лет назад. Чуть ранее вступили в силу «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №138-ФЗ, в котором 25 глава регулирует производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в области гражданского судопроизводства. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ, которые также в главе 16 рассматривают Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Однако до принятия, и на данный момент еще не вступившего в силу Кодекса административного судопроизводства

Российской Федерации от 08.03.2015 года №21-ФЗ юристы только в теории рассматривали такой термин и инструмент защиты прав и свобод граждан, вытекающих из публично-правовых отношений как административный иск. До сих пор юридически закрепленным определением остается пока лишь жалоба — в уголовном, гражданском, конституционном праве, жалоба, просьба, а не спор и требование. Важно ли это? В ответ приведу лишь высказывание автора диссертации, написанной всего 4 года назад на тему исследования и необходимости такого инструмента как «административный иск». Не говоря уже о самом институте административного судопроизводства, который только начинает складываться и вступает в силу в виде Кодекса административного судопроизводства в РФ в сентябре 2015 года. «Административный иск является именно тем процессуальным инструментом, который может обеспечить наиболее полную и всестороннюю защиту прав и законных интересов субъектов публично-правовых отношений, прежде всего, частного (невластного) субъекта, находящегося в силу специфики данных отношений в более уязвимом положении. Переход к исковой форме административного судопроизводства позволит достичь важных практических результатов, так как в рамках предусмотренной ей процедуры частное лицо сможет использовать весь комплекс процессуальных средств защиты (обеспечение иска, изменение иска и т.д.).

20 стр., 9711 слов

Законная сила судебного решения

... права. Курсовая работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников. 1. Понятие и значение законной силы судебного решения 1 Понятие законной силы судебного решения Законная сила судебного решения понимается как особое качество постановленного по делу судебного решения, которое ...

Кроме того, использование исковой формы разрешения административных споров, основанной на принципах равноправия и состязательности, придание невластному субъекту спорных публичных правоотношений процессуального статуса стороны имеет важное общественно-политическое и мировоззренческое значение. В современном правовом государстве оспаривающий незаконные акты должностного лица или органа управления должен быть истцом, отстаивающим свое законное право, а не жалобщиком, ждущим «милости» сверху». (5)

Разумеется, что без обзора, хотя бы краткого, анализ института административных жалоб будет неполноценным и будет не совсем понятно почему такое понятие и юридический инструмент как «административный иск» официально только сейчас начинает появляться в нашем законодательстве. Поэтому следующую главу настоящей работы целесообразно посвятить краткому историческому обзору становления института жалобы в России.

1. Становление института жалоб с древнейших времен

Право жалобы впервые было закреплено в духовных грамотах князей и уставных грамотах монастырей. Жалобы так и именовались «жалобницами», «слезницами», и как показывают памятники письменности слово «челобитная» появляется в московской деловой письменности в последней четверти XV в., заменяя употреблявшиеся до этого термины «жалобница» и «слезница». (6) Процесс становления института челобитья был довольно долгим. Сначала сформировалось само право челобитья великому князю. Челобитные подавались от имени отдельных лиц, от целых сословий, общин или от всех лиц, входящих в их состав. Прибыв в Москву, челобитчики жили где-нибудь на подворье, выжидая “как государь куды пойдет”, чтобы при этом удобном случае и вручить ему свою челобитную. (7) В Московском государстве не только закреплялось неограниченное право подачи обращений — челобитий, но и устанавливался определенный порядок их прохождения и рассмотрения («к государю — только через бояр») и обязанность должностных лиц, бояр, рассматривать поданные жалобы по существу, по Судебнику Ивана III, судья не должен был отсылать от себя жалобников, не разрешив их жалобы, Судебник Ивана IV (1550 г.) говорит об этом подробнее и обещает нарушившему данное правило «быть в опале». (8) Вот и первая мера ответственности чиновников за, в данном случае, бездействие. Постепенно в первой половине 16 века в Московском царстве формируется юридическое правило, по которому челобитья должны решаться в соответствующих государственных учреждениях и лишь, в крайнем случае, подаваться лично царю. В порядке рассмотрения челобитий уже проглядывался главный принцип складывавшегося российского самодержавия — московский царь оставался единственной после Божьего Суда высшей инстанцией, в воле которого было карать и миловать всех без исключения подданных в государстве. (9)

14 стр., 6712 слов

Работа органов прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан

... реальной защиты конституционных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры при рассмотрении заявлений, жалоб и иных обращений граждан и юридических лиц осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законодательства всеми ...

Однако, справедливо отмечает историк И.И. Дитятин, не смотря на это возвеличивание одного человека надо всеми прочими «духовный чин, его великаго государя служилые люди, посадские, черных сотен и черных слобод людишки, становые и волостные крестьяне «бьет ему великому государю челом», а он, царь и великий князь, их «жалует» — ими просимое даруя им, узаконяет его». (10).

Вот почему эта небольшая перемена была не столь ощутима, а может быть даже и не замечалась особо челобитчиками, потому что «ответом на все эти «челобитья великие» и эту «докуку беспрестанную» всегда было рассмотрение затрагиваемого вопроса и почти всегда удовлетворение жалоб и ходатайств; причем самая сфера вопросов или лучше предметов, по которым можно было царю «челом бить», никогда не ограничивалась». Тем не менее, политика, проводима особенно Иваном Грозным очень уж была неоднозначной, жалобы хоть и удовлетворялись, но меньше их не становилось, да и значимость их для дальнейшего успешного правления зародившимся государством тоже была очевидна. Поэтому в итоге, большое количество челобитных, поступающих на имя царя, стало причиной создания царем Иваном IV Васильевичем в середине 1550-х годов своего рода комиссии прошений, получившей название Челобитенной избы, что опять же говорит только лишь о большом внимании и уважении к подобным обращениям. Не говоря о том, что добрая их часть становилась прецедентом и указом для других подобных случаев на будущее — то есть законом.

С установлением династии Романовых на московском престоле с челобитными по прежнему обращались к первому лицу государства, но уже с серьезными оговорками. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича уже запрещает, под страхом наказания батогами и тюрьмой, лично обращаться к государю. Соборным Уложением 1649 г. устанавливалась определенная субординация подачи челобитных, соответствующая иерархической структуре приказов. Теперь только в случае отказа в приеме челобитной или невозможности разрешения данного вопроса на уровне приказа документ переходил на суд самого царя. Затем допускалась подача государю челобитных на всякого рода злоупотребления обыкновенных судей. Наконец, подача на государево имя челобитных допускалась и по вершенным делам — в тех случаях, когда недовольная сторона обжаловала в апелляционном порядке решение приказа или другой судебной инстанции. (11) Как мы увидим, сложившаяся ранее система лишь приобретала более четкие черты и разграничения, не меняясь опять сильно по сути. «Эти «крепкие земле» земледельцы, выборные челобитчики, которых присылают эти «крестьянишки и волостные людишки» различных уездов и волостей государства, чуть не безвыездно живут на Москве, ожидая царских выходов, чтобы предстать пред светлыя очи царя-батюшки, ударить ему челом о своих невзгодах и просить его «смиловаться, пожаловать». (12) С середины 17 века следует период постепенного, но уверенного укрепления царского единовластия и снижения влияния института челобитья на систему управления, что естественным образом отразилось на самой организации порядка рассмотрения челобитий в приказах. В 1685 г.

26 стр., 12792 слов

Процессуальные особенности рассмотрения в порядке особого производства ...

... граждан. 2. Дана общая характеристика особого производства и указаны его отличия от других, производство по гражданским делам. 3. Раскрыты особенности каждой из трех категорий дел при рассмотрении их судом. Перечислены последствия ...

Челобитный приказ упраздняется, его функции передаются Владимирскому Судному приказу, который, в свою очередь, объединяется в 1699 г. с Московским Судным приказом в один Судный приказ, просуществовавший всего около года — до 1700 г. (13) Петр Первый очень многое изменил в своем государстве коренным образом. На институт жалоб стало существенно влиять все, новая система делопроизводства, новая система летоисчисления, новая письменность, что в какой-то мере упрощало составление документов.

Не стоит забывать и о губернской реформе, которая повлекла за собой ликвидацию территориальных приказов, таких, например, как Поместный, Земский и др. Упразднение, в конце концов, Боярской думы — и лишь в 1711 и 1718 года создание Сената и Коллегий параллельно с еще более усилившимся самодержавием и соответственно новым подходом к пониманию закона. В апреле 1714 года Петр Первый издает указ «О подаче просьб о всяких делах в городах Комендантам, по неудовольствию на Комендантов Губернаторам, а на сих последних правительствующему Сенату и о недерзании подавать просьбы Ц.В. в противность сего порядка». А еще через 4 года он издает еще три Указа, которыми были нарушены в корне давно сложившиеся традиции и многовековая практика, позволяющая жаловаться царю на любое учреждение — под страхом смертной казни было запрещено «чинить жалобы на Сенат». «Народ из субъекта был «разжалован» в объект управления… Теперь главной обязанностью царя стало руководить всей жизнью подданных ради их же блага, а главной обязанностью подданных — безропотно подчиняться ради их же пользы. Ибо только царь, даже против желания народа, может обеспечить ему «общее благо». (14) И в этом свете рассматривать дальнейшие преобразования Петра Первого с введением должности рекетмейстера и всевозможных метаморфоз большого смысла, как мне видится, нет. (15) Коренной переворот был совершен. И явно не в пользу общества стал складываться по-новому институт жалоб. Начинается основательная эпоха восприятия челобитных не как средства управления и регулирования, а как средство контроля и надзора за состоянием органов управления государством и принятия своих, исключительно, решений. Далее реформы и преобразования касались уже лишь порядка подачи и рассмотрения жалоб. Здесь тоже было проделано немало работ и нововведений — и по срокам рассмотрения и по порядку рассмотрения, и по форме составления челобитной. Но росло государство, как лавина росли и проблемы и недовольство и жалобы.

Дальнейший ход истории и развития института жалоб, на мой взгляд, существенно определил переход из-за нехватки средств на все возрастающее число чиновников к допетровской системе «кормления от дел». Какие бы правила не устанавливали последующие правители, во многом именно этот фактор определял ход жалоб почти до конца 18 века. Хотя безусловно нужно признать и попытки, например, Екатерины Первой и Петра Третьего исправить положение и вернуть жалобам былую значимость. Однако в целом, они не повлияли на уже сложившееся отношение к обращениям народа, менялся и рос только бюрократический механизм, но не более.

Так, глас вопиющего постепенно начинает пропадать в пустыне. В итоге в конце 19 и на рубеже 19-20 веков ситуация сложилась следующим образом. И лучше всего ее вновь описывает И.И. Дитятин: «Всякая подача прошений или ходатайств за подписью многих, не от имени «общества», «собрания», вообще не от имени юридического лица, рассматривается, как прошение «или доносом, или заговором, или скопом» учиненное и, как таковое, строго нашим Уставом о предупреждении и пресечении преступлений воспрещается» (16) Город подает жалобы от имени города, сельское поселение — от поселения, дворянство — от имени своего дворянского собрания, но не иначе. Глас отдельного человека канул в пучине бюрократии, политики и паники руководителей государства. Мы опустим период Советского союза, как очередную разновидность все того же гигантского бюрократического механизма. И самое главное, что из этого мне хотелось бы вынести в итоге, это то, что на протяжении столетий жалоба, ее притязания к органам государственной власти постепенно становились все менее и менее значимыми и влиятельными для последних. И, кажется, что только сейчас мы можем говорить о втором большом историческом этапе в развитии нашего государства и в тех особых публично-правовых отношениях, на которых согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года должно строиться и развиваться само государство впредь.

3 стр., 1436 слов

Сущность и значение производства по рассмотрению судебных постановлений ...

... на подачу надзорной жалобы, принесение протеста; 5. раскрывается порядок производства по поступившим жалобам, порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции; 6. отмечаются полномочия надзорных инстанций, имеющих ... способов защиты прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и граждан. Важнейшей задачей данного института является обеспечение строгого и неуклонного ...

2. Институт жалобы (административного иска) сегодня. Понятие, цели, задачи, функции

Говоря простыми словами, жалоба сегодня — это одна из разновидностей обращения человека к компетентному органу с целью обжалования неправомерных действий или бездействий. А административная жалоба — это первичная мера устранения попранных прав и законных интересов. Если заявление проигнорировано, человек имеет право обратиться в суд для урегулирования спорного вопроса и, таким образом, запустить механизм административного иска. Законодательство РФ на сегодняшний день следующим образом закрепляет данные понятия.

Статья 4 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» дает следующее определение понятию жалоба: «жалоба — это обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, их должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и законных интересов». (17) ФЗ-59 также устанавливает, в частности, возможность судебного разбирательства по административным вопросам, но в определенном случае — в случае, если разрешить жалобу в административном порядке невозможно, в том числе, если подать жалобу получается только тому органу или должностному лицу, которые являются ответчиками о нарушенных правах гражданина. Так часть 7 статьи 8 вышеуказанного Закона гласит: «В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд». (18) А Закон РФ от 27.04.1993 №4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», который пока еще действует на территории РФ, устанавливает основания и порядок обжалования, а также раскрывает дополнительные основания административного иска, но об этом чуть позже. Таким образом, в результате мы имеем два основных вида жалоб:

4 стр., 1517 слов

Административные учреждения штатов и местное самоуправление в США

... к усилению позиций губернаторов и созданию координирующих органов. Организация местного самоуправления относится согласно Х поправке к Конституции США к ведению штатов. Большинство штатов регламентирует ... сравнению с другими претендентами Управление экзаменует также претендентов на должности административных судей. Совет по пересмотру квалификации этого управления экзаменует старших руководителей. ...

1) административные, то есть рассматриваемые в административном (внесудебном) порядке;

2) судебные (административный иск), рассматриваемые судами в процессе осуществления правосудия, в порядке уголовного, гражданского, арбитражного и конституционного судопроизводства. Иными словами, ко второму типу относятся обращения граждан в суд, решения по которым принимаются на основе норм УПК РФ, КоАП РФ или ГПК РФ. (19)

В свою очередь среди административных жалоб в свою очередь различают общие и специальные. Порядок рассмотрения первых, как мы и говорили, регулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». «Основания и порядок производства по специальным жалобам регулируются специальными нормами.

Специальными будут считаться жалобы на действия и бездействия таможенных органов, подача и рассмотрение которых регулируется Таможенным кодексом РФ; на акты налоговых органов, подача и рассмотрение которых регулируется Налоговым кодексом; связанные с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предложениями, порядок рассмотрения которых регламентируется федеральным законодательством; рассматриваемые в порядке производства по делам об административных правонарушениях; направляемые Уполномоченному по правам человека Российской Федерации и уполномоченному по правам человека субъекта Федерации; вытекающие из отношений, складывающихся внутри коллективов организаций и общественных объединений, регулируемых федеральным законодательством, их уставами и положениями; иные жалобы, в отношении которых законодательством установлен специальный порядок рассмотрения». (20) Специальные жалобы имеют следующие особенности: наличие специальных норм, регулирующих основания и порядок работы с ними; специальные основания для обжалования (приказ руководителя, постановление по делу об административном правонарушении и т.д.), прямо названные в законе; специальная жалоба может быть подана только лицом, привлеченным к ответственности, потерпевшим или от их имени адвокатом, а общая жалоба — каждым гражданином, специальная жалоба должна быть письменной, адресатами специальной административной жалобы выступают вышестоящий орган, круг же адресатов общих жалоб значительно шире. В-четвертых, специальная жалоба должна быть направлена адресату в определенный срок со дня вынесения постановления; подача в установленный срок специальной жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении административного взыскания, обращение же с общей жалобой таких последствий не влечет. (21)

Цель и задачи жалобы в первую очередь обеспечивают оперативную защиту прав граждан, оперативное устранение допущенных нарушений. С другой стороны, они способствуют устранению недостатков в работе субъектов власти, укреплению законности, а значит, улучшению работы администрации на любом уровне. (22) И претендуют, как и прежде, на важнейший институт народной инициативы и возможности граждан таким образом принимать участие в управлении государством опосредованно через восстановление и защиту своих прав и законных интересов.

3. Право, основание, объект административной жалобы (административного иска).

6 стр., 2616 слов

Гражданин Российской Федерации

... Российской Федерации (п. 3) Гражданин России не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его (п. 4) Гражданин России не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству (п. 5) Российская Федерация ... трудовых занятий, принадлежали к рабочему классу или или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству» (ст. 20) [5] . 1.2. Гражданство СССР ...

Право на общую административную жалобу является неотъемлемым, неотчуждаемым правом гражданина. Каждый дееспособный человек может подать ее по любому значимому для него поводу в любое время. Для реализации этого права не нужно чьего-либо предварительного согласия. Статья 33 Конституции РФ никак не ограничивает это право, устанавливая, что «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».(23) Право на общую жалобу не ограничено по содержанию. Обжалованы могут быть любые действия, а также бездействие работников любых органов, предприятий, учреждений, организаций, расцениваемые как неправильные. И это положение также закреплено Конституцией РФ в части 2 статьи 46: «Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд». (24)

Предметом жалобы являются не только незаконные, но и нецелесообразные или аморальные деяния. «В письмах граждан зачастую речь идет о неправильном использовании «свободы усмотрения», несправедливом решении вопросов, отсутствии должной четкости, бестактности, невнимании к критическим замечаниям, использовании устаревших приемов в работе, необоснованном выборе площадок для нового строительства и др. Предметом жалобы могут быть деяния, ущемляющие права и законные интересы как самого гражданина, так и других лиц. Обращение гражданина может быть направлено на защиту не только чьих-то личных, но и общественных интересов». (25) Так статья 1 Закона РФ от 27.04.1993 №4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» следующим образом закрепляет право на обращение с жалобой в суд: «Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. (26)

Далее статья 2 Закона РФ №4866-1 четко конкретизирует действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд: «К действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных в части первой настоящей статьи органов, предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за собой последствия, перечисленные в той же части статьи. Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия (решения), так и послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) информацию либо то и другое одновременно. (27)

правовой производство административный иск

6 стр., 2540 слов

Способы защиты прав граждан, местное самоуправление

... организационно-правовая форма защиты граждан – уполномоченные по правам человека РФ и в ряде субъектов Федерации. В-четвертых, с 5 мая 1998 года в Российской Федерации вступила в силу Конвенция о защите прав человека и ...

4. Производство по административной жалобе (административному иску).

Его правовая основа

Как мы уже и говорили, производство в первую очередь зависит от вида жалобы — является ли она общей административной жалобой, специальной, или достигает своего наивысшего предела и становится административным иском.

В целом ученые при производстве по общим административным жалобам выделяют четыре стадии. Первая из них — стадия первичной обработки.

Здесь получают письменные, выслушивают устные обращения и регистрируют их. Вторая стадия — проверка жалобы (анализ ситуации).

Третья стадия — центральная — принятие решения по жалобе. Четвертая стадия — самая главная, на мой взгляд — исполнение принятого решения. «Субъект власти в таких случаях обязан принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав гражданина». (28) И все эти стадии, весь порядок рассмотрения именно общей административной жалобы устанавливает Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Так ФЗ-59 устанавливает следующий порядок, правила и ограничения, связанные с подачей обращения — жалобы и рассмотрения таковой.

Статья 7 ФЗ-59 определяет обязательные требования к письменному обращению, в котором гражданину необходимо указать либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин должен приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Статья 8 ФЗ-59 определяет адресата и необходимость регистрации, а также устанавливает сроки регистрации в тех или иных случаях. Так гражданин может направить письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. При этом письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. Так заканчивается первый и начинается второй этап работы с жалобой. Статья 9 закрепляет обязательность принятия обращения к рассмотрению и является своеобразным гарантом реализации данного вида права. «Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению» — гласит вышеуказанная статья. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.

Вторая стадия начинается статьей 10 ФЗ-59, которая подробно описывает порядок рассмотрения обращения, согласно которому государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием гражданина, направившего обращение; запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. Порядок рассмотрения отдельных обращений описан в статье 11 ФЗ-59.

Так, в этой статье рассматриваются следующие случаи: если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение, в котором обжалуется судебное решение, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, если текст письменного обращения не поддается прочтению, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

И если в итоге, ответ, данный в соответствии со статьей 10 ФЗ-59, не отвечает требованиям заявителя, то у него остается законом закрепленное право обжаловать данное решение и обратиться в суд уже с административным иском. Где публичные правоотношения между гражданином и субъектом публичной власти о законности действий последнего превращаются в спор. Здесь в силу вступает Закон РФ №4866-1 и другие законодательные акты РФ, в зависимости от предмета спора. При этом порядок рассмотрения дел регламентируется нормами ГПК РФ, АПК РФ, законами о конституционных (уставных) судах соответственно. Поэтому в настоящее время нужно также различать два варианта судебного обжалования: по общему праву и на основе специальных норм. (29) Соответственно есть общие и специальные судебные жалобы, при которых законодательство наделяет граждан специальной правосубъектностью в дополнении к общей. «Например, лицо, имеющее право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, является не просто гражданином, а либо лицом, в отношении которого данное постановление вынесено, либо потерпевшим». (30) И здесь уже порядок реализации данного права будет регламентирован КоАП РФ.

Обжалование по общему праву в суды общей юрисдикции регламентируется пока еще действующим Законом Российской Федерации от 27.04.1993 №4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». «Судебный порядок разрешения жалоб является надежным способом охраны граждан, особенно в тех случаях, когда их права и интересы нарушаются неправомерными действиями субъектов власти. Это обусловлено тем, что дела рассматриваются свободными от ведомственных влияний и интересов судьями, судьи независимы, обладают необходимой квалификацией для разбирательства дел, а процедура правосудия наилучшим образом приспособлена для выявления истины». (31)

Мы уже говорили о причинах и случаях, при которых гражданин в соответствии с законом вправе обратиться с жалобой в суд. Коротко повторим их. В суд могут быть обжалованы коллегиальные и единоличные действия (решения), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. По закону судебная жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба направляется либо в суд по месту его жительства, либо по месту нахождения ответчика. Также суд по просьбе гражданина или по своей инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия (решения).

Для обращения в суд установлены следующие сроки: три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права; один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ. Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.

Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить требование гражданина, отменяет применение к нему меры ответственности либо иным путем восстанавливает его нарушенные права и свободы. Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не нарушающим прав и свобод гражданина, он отказывает в удовлетворении жалобы. «А в ст. 7 Закона от 27 апреля 1993 г. в 1995 году было внесено такое дополнение: «В отношении государственных служащих, совершивших действия (принявших решения), признанные незаконными, суд определяет меру предусмотренной… федеральными законами ответственности вплоть до представления об увольнении». Иными словами, суду предоставлено право применять к виновным государственным служащим такие меры дисциплинарного воздействия, как замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии. Эта норма впервые в законодательстве России предоставила суду несвойственное ему право — привлекать виновных к дисциплинарной ответственности». (32)

Судебное обжалование на основе специальных норм — исключение из судебного обжалования по общему праву. В установленных специальными нормами случаях жалобы тоже направляется в суд, но процедуры их подачи и рассмотрения отличаются, в зависимости от того, в какой сфере публичного права нарушены права гражданина. Так в гражданском судопроизводстве такие правоотношения регулирует «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №138-ФЗ, в котором 25 глава регулирует производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. А Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ, также в главе 16 рассматривает обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

В конце концов, граждане имеют право обращаться в Конституционный Суд РФ в соответствии с частью 4 статьи 125 Конституции РФ, которая гласит: «Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом» (33).

И в соответствии со статьей 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) по итогам рассмотрения такой жалобы Конституционный Суд принимает одно из следующих решений:

1) о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации;

2) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации. В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признал закон, применяемый в конкретном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации, данное дело подлежит пересмотру. При этом, Постановления Конституционного Суда подлежат незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, а также субъектов Федерации, которых они касаются. (34)

5. Гарантии реализации прав и обязанностей участников производства

По делу об административной жалобе (административному иску)

Административному праву принадлежит важная роль в защите граждан от неправильных действий государственной, муниципальной и частной администрации. «Право гражданина обжаловать акты субъектов власти — атрибут демократической организации государства, общества… Опыт развития человеческого общества свидетельствует о том, что акты субъектов власти могут быть дефектными. Причины дефектности различны: выбор не самого лучшего варианта из-за небрежности, пристрастности, некомпетентности; злоупотребление правом и др. Поэтому в интересах дела право одной стороны решать, использовать власть должно быть уравновешено правом другой стороны обжаловать акт, требовать его пересмотра, отмены, изменения». (35) И здесь основным гарантом безусловно выступает «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ), которая статьей 2 провозглашает человека, его права и свободы — высшей ценностью. И устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. А также гарантирует эту защиту в статье 45, которая постановляет: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». А статья 46 Конституции РФ определяет основные способы защиты и восстановления прав и свобод человека в следующих положениях и возможностях:

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. (36)

И поскольку в 1996 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека, граждане РФ имеют право обращения с жалобами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Но это крайняя мера, что касается ситуации внутри страны — одной из важнейших гарантий реализации прав и свобод личности являются механизмы деятельности главы государства — Президента РФ, который, согласно статьи 80 Конституции РФ, как мы уже отмечали, является гарантом прав и свобод граждан. Так, в том числе, Указом Президента РФ от 1 февраля 2011 г. №129 был образован (точнее преобразован) Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и было утверждено Положение об этом обществе. Также эти функции на высшем уровне осуществляют управления по обеспечению конституционных прав граждан, по работе с обращениями граждан, само Правительство Российской Федерации и один из важнейших институтов защиты прав и свобод человека — институт Уполномоченного по правам человека.

В целом, можно сказать, что гарантией административной жалобы является возможность обжалования таковой в судебном порядке в расчете на правосудие. В то время как гарантией разрешения административного иска является само государство в лице Президента РФ, Конституции РФ и мирового сообщества. Однако, не смотря на все это, на установленные формы подачи жалоб, сроки рассмотрения, обязанность судов устанавливать меру ответственности должностных лиц за нарушенные права и свободы граждан и возможность влияния на разбирательство Конституционного суда, Президента России и мирового сообщества в лице Европейского суда по правам человека жалоба, в соответствии с ФЗ-59 по-прежнему остается «просьбой». И при такой широте возможностей, на мой взгляд необходимо до конца урегулировать самое нижнее звено во всей этой иерархии — само понятие жалобы. Четко определить ее правовой статус и решать уже споры, а не просьбы внутри страны своими силами, не прибегая к помощи мирового сообщества. Очевидно, что ситуация должна измениться с вступлением в законную силу Кодекса административного производства Российской Федерации в сентябре 2015 года.

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)

2. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

3. Закон РФ от 27.04.1993 №4866-1 (ред. от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 06.04.2015)

5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 30.03.2015)

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 02.05.2015)

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 года №21-ФЗ (не вступил в силу)

8. Дитятин, Иван Иванович. Роль челобитий и земских соборов в управлении Московского государства / И. Дитятин. — Ростов н/Д: Донская речь, 1905. — 47 с.

10. Смирнова Е.В. Становление и развитие административной юстиции в Российской Федерации. Автореферат/ МГЮА. М., 2007

11.Тунина Н.А. Административный иск как средство защиты нарушенного публичного права. Автореферат / ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов». М., 2012

12.С.Ю. Кабашов. Организация работы с обращениями граждан в истории России : учеб. пособие / Флинта, Наука. М., 2010

13. Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. Попов. — М., РГ — Пресс, 2014.-568 с.

14. Административное право России: Курс лекций./ Под ред. докт. юрид. наук И.Ш. Килясханова. — М.: Изд-во БФ МосУ МВД России,2003.-502 с.

15. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов.2006 г. 685с.

16. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. — Спб, 1906, с.166

17. Скрынников Р.Г. Россия в начале 17в. Смута. -М.: Мысль, 1988. — с.41

18. Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории. М., 1990, с. 172—173.