Источники и формы права

Курсовая работа

Развитие теории государства и права требует критического переосмысления ряда фундаментальных категорий данной науки, выхода на новый уровень исследований, призванных соединить достижения правовой теории и смежных отраслей знания. Следует заметить, что преобразования и реформы последних лет не обошли и такой предмет, как теория государства и права, слишком очевидным стал разрыв между традиционно сложившимся содержанием монографий, учебников, учебных пособий и государственными и правовыми реалиями, которые характеризуют состояние и развитие человеческого общества вообще, и российского общества в частности. К числу категорий, требующих углубленной разработки, относится категория источники (формы) права. Право является одним из сложных общественных явлений, при этом оно вызывает к себе необычайно широкий интерес человека. Для того чтобы понять сущность права, его социальную природу, его универсальное назначение человечество затрачивает огромные интеллектуальные усилия. Тем не менее, каждый исторический этап развития общества, а, следовательно, и соответствующий этап познания права приводят к состоянию, когда возникает необходимость оценивать новые стороны правовой деятельности, формировать новые определения понятия права.

Тема данной курсовой работы является не только интересной, но и актуальной, т.к. по источнику явления судят и о самом явлении. Цель работы — рассмотреть понятие, классификацию и содержание источников права, виды нормативно-правовых актов. Кроме того, думается, что подробное изучение этой темы поможет глубже развить представления об источниках права, о том, как этот институт живёт, действует, изменяется, каковы основные тенденции его развития, как он выполняет своё социальное назначение. Определив, что есть источник права, и какого его отличие от формы права, мы приближаемся к понятию сущности права. Проблема источника права — едва ли не самый дискуссионный вопрос в правовой доктрине. Во все времена людей интересовало: откуда проистекает право, каков его источник? Поиск научного правопонимания ведётся тысячелетиями, со времён перехода человечества к цивилизации, регулирования общественных отношений политическими государственными средствами. И поскольку общество, складывающиеся в нём условия жизни постоянно развиваются, то изменяется и представление о праве. Люди первобытнообщинного строя не знали права и руководствовались в своей деятельности обычаями и традициями. Большую роль в их жизни играли мифы, ритуалы, обряды.

В тот далекий период зарождались моральные и религиозные нормы. Право возникло гораздо позднее и его судьба в значительной мере связана с появлением такого важного института, как государство, но ещё при зарождении права происходил процесс появления первичных юридических письменных источников (отдельных законов, кодексов, священных агрокалендарей), имевших своим назначением регулирование складывающихся новых общественных отношений — производящей экономики. Тогда же подчеркивалась объективная нужда зарождающейся производящей экономики, раннеклассовых государств в новых формах системы социального регулирования. Упорядочить, закрепить социальные отношения во вновь возникающих государственно-организованных обществах можно было только с помощью чётких, формально установленных, признанных правил поведения, охватывающих не единичные, а типичные, многократно повторяющиеся явления и процессы в трудовой, бытовой, иной социально-экономической сфере. Чем выше степень цивилизованности, развитости и гуманности общества, тем большую потребность оно испытывает в законах. Содержание закона образуют первичные нормы, которые в отдельных случаях получают дальнейшую конкретизацию и развитие в подзаконных актах. Через общие абстрактные и равные для всех правила государство применяет единые, в различных сферах общественных отношений, масштабы к разным людям. Эти правила, правовые нормы, выраженные в специфической языковой форме, и составляют содержание права. Содержание права, его нормы устанавливаются или санкционируются в определённых официальных источниках.

20 стр., 9810 слов

По предмету "Право" : "Нормы права"

... на регулирование общественных отношений. Схожее определение можно найти во многих работах по теории права. Так, по мнению А.В. Мелехина, норма права выступает как общеобязательное правило поведения, установленное или ... отмечает, что заключенное в норме правило поведения содержится во всех ее частях, а содержание этого правила излагается всей нормой в целом. Норма права устанавливает модели поведения ...

Предметом исследования данной работы являются источники права, в которых нашли отражение определённые ступени социального, экономического, политического, духовного и культурного развития общества, а также поиск ответов на вопросы: «Где действительно находятся со всеми присущими характеристиками, и, прежде всего, формальной определённостью те правила поведения, которые составляют содержание права? Как это складывалось исторически, и как могучая логика теории права выделила из всего многообразия и тысячелетнего развития права различные виды формальной определённости права, типизировала их и закрепила в понятийном аппарате юридического сознания?». В своей работе я постараюсь осветить данную проблему, опираясь на разработки видных деятелей юридической науки.

Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права

Право, как целостное явление социальной действительности, имеет определенные формы своего внешнего выражения. Отражая особенности структуры содержания, они представляют собой способы организации права вовне. А.В. Малько дает следующее определение формы права: «формы права — это способ выражения во вне государственной воли, юридических правил поведения» 11 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб.пособие. — М.: «Юристъ», 1997. С помощью формы, право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: общеобязательность, общеизвестность и т.д. Понятия «форма права» и «источник права» тесно взаимосвязаны, но не совпадают. Если «форма права» показывает, как содержание права организовано и выражено вовне, то «источник права» указывает на истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения. Содержание и форма права не являются результатом произвольного конструирования законодателя, их первопричины заложены в системе общественных отношений.

13 стр., 6339 слов

Преднамеренное или фиктивное банкротство как криминальная форма ...

... работы. частные задачи 1. дать понятие банкротства; 2. рассмотреть фиктивное банкротство; 3. рассмотреть преднамеренное банкротство; 4. рассмотреть ответственность за фиктивное банкротство; ... действия, направленные на изменение содержания документа путем их ... заключения встречных договоров уступки права требования, по которой ... Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Как следует ...

В научной и учебной литературе источниками права традиционно считают нормативные акты, правовые обычаи и судебные или административные прецеденты. Вместе с тем, в последние годы источником права стали называть не только внешнюю форму выражения права, но и социальные предпосылки (общественные отношения) субъекта правотворчества — государства, его деятельность, организационные формы принятия нормативного правового акта (акт волеизъявления, правотворческое решение).

Возникшее терминологическое неудобство можно было разрешить, заменив термин «источник» непосредственно термином «форма права». Для того, чтобы уяснить понятие формы права, необходимо хотя бы в самых общих чертах остановиться на категории «форма» — одной из центральных и сложнейших в философии. Парной категорией для нее выступает философская категория «содержание» (определенная сторона целого, представленного в единстве всех составных элементов объекта, его свойств, связей, состояний, тенденций развития).

Форма есть способ существования, выражения и преобразования содержания. Различают внутреннюю и внешнюю форму явления. Когда термин «форма» употребляется для обозначения внутренней организации содержания, то он связан с понятием структуры. При относительном единстве содержания и формы, первое представляет собой подвижную, динамичную сторону целого, а форма охватывает систему устойчивых связей предмета. Возникающее порой в ходе развития несоответствие содержания и формы, в конечном счете, разрешается «сбрасыванием» старой и возникновением новой формы, адекватной развивающемуся содержанию.

В праве категорией формы охватываются два значения:

1) правовая форма;

2) форма самого права.

Правовая форма — вся правовая реальность. В этом случае речь идёт о правовых явлениях, опосредующих экономические, политические, бытовые и иные фактические отношения. Понятие правовой (юридической) формы применимо, когда раскрывается связь права (или любого правового явления) с иными социальными образованиями, процессами и отношениями. Форма права — это форма именно права как отдельного явления, и соотносится она только с содержанием права. Её назначение — упорядочить содержание права, придать ему свойства государственно-властного характера. Различают внешнюю и внутреннюю формы права. Под внутренней формой права понимают его структуру, систему элементов, составляющих содержание данного явления. К ней относят систему права, горизонтальную и вертикальную структуры соподчиненности всех её элементов. Относительно внешней формы права в современной отечественной юридической литературе не сформировалось единого понимания, что вероятнее всего, связано с неоднозначной трактовкой различными авторами самого содержания права. Иногда, к примеру, полагают, что содержание права составляет государственная воля, а форма права — это юридические нормы. Думается, однако, что более близки к истине те ученые, которые содержанием права признают не государственную волю (это его сущность), а юридические нормы, и в этой связи формой именуют источники права. Правовая норма это не форма права, а самое право. Таким образом, под внешней формой права надо понимать комплекс юридических источников, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих субъектам права ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими.

7 стр., 3121 слов

Трудовое право» : «Правовой статус безработного: понятие, права, ...

... не трудоустроенные по истечении первого периода выплаты пособия по безработице, имеют право на повторное получение пособия по безработице, если иное ... период поиска новой работы. Целью данного реферата является рассмотрение правового статуса безработного в Российской Федерации. Для ... военной службы) независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в связи с ликвидацией организации ...

Термин «источник права» юриспруденции известен давно. Ещё римский историк Тит Ливий назвал законы XII таблиц источником всего публичного и частного права. Слово «источник» в этой фразе употреблено в смысле корня, из которого выросло могучее дерево римского права. В правоведении различают следующие виды источников права:

Материальные источники коренятся, прежде всего, в системе объективных потребностей общественного развития, в своеобразии данного способа производства, в базисных отношениях, т.е. к ним относятся способ производства материальной жизни, материальные условия жизни общества, система экономико-хозяйственных связей, формы собственности как конечная причина возникновении и действия права. Таким образом, источник права в материальном смысле — это материальные общественные отношения, обусловливающие содержание норм права.

Однако общественные потребности должны быть осознаны и скорректированы законодателем в соответствии с уровнем его правосознания и политической ориентации. На его позицию могут оказать влияние особенности международной и внутриполитической обстановки, некоторые иные факторы. Все эти обстоятельства в своей совокупности составляют источник права в идеальном смысле. Таким образом, источником права в идеальном смысле является совокупность юридических идей, обусловливающих содержание норм права, т.е. правосознание.

Результат идеологического осознания объективных потребностей общественного развития посредством ряда правотворческих процедур получает объективированное выражение в юридических актах, которые являются юридическим источником права. В данном случае источник права в юридическом смысле и форма права совпадают по своему содержанию, т.е. этот источник — есть собственно форма права.

Названные три источника лишь в самой общей форме показывают систему правообразующих факторов и механизм их воздействия на формирование права. В реальной же действительности эта система гораздо разнообразней. Она объединяет и экономические, и политические, и социальные, и национальные, и религиозные, и внешнеполитические, и иные обстоятельства. Одни из них находятся вне правовой системы, другие — внутри ее, обеспечивая правовой системе внутреннюю согласованность и структурную упорядоченность. Они могут быть как объективными, не зависящими от воли и желания людей, так и субъективными, проявляющимися, например, в действиях политических партий, давлении определенных слоев населения, законодательной инициативе, лоббизме, участии экспертов и т.п. Причем степень влияния каждого из этих факторов на действующую правовую систему достаточно часто меняется.

2. Виды источников права

[Электронный ресурс]//URL: https://inauka.net/kursovaya/sootnoshenie-istochnika-prava-i-formyi-prava/

Наиболее известные формы существования государственно-признанных источников права следующие: правовой обычай, судебный прецедент, нормативный правовой договор, нормативный правовой акт, правовая доктрина, принципы международного права, референдум, священные книги.

5 стр., 2473 слов

Происхождение и соотношение понятий этика, мораль и нравственность. ...

Коррупционно опасное поведение руководителя Статья 24. Этический конфликт и этическая ... "традиции". Например: "Традиции - это исторические сложившиеся обычаи и нормы поведения, которые переходят из поколения, накапливаются и становятся моральными ... и благородства и утвердить собственное достоинство как признаваемое окружающими право на самоуважение; умение держать себя одинаково с любым человеком, ...

Обычай был исторически первым источником права. Обычай — это правило поведения, ставшее юридической нормой вследствие его общего значения и длительного фактического применения. Обычай связан с традицией и способен передаваться от поколения к поколению. Обычай консервативен, он закрепляет результаты общественного опыта, воспринятые культурой народа. Неслучайно, «большинство норм обычного права совпадают с религией и моралью, выражая их ценности». Спиридонов Л.И. Проблемы теории государства и права. — М.: «Проспект», 2001 Обычное право сложилось в древнем обществе. Сегодня же, обычное право в одних странах может играть чисто символическую роль, а в других, например мусульманских, оно продолжает сохранять большое значение. Все еще существуют общества, где обычное право является едва ли не единственным инструментом регулирования жизнедеятельности людей. Там, «где обычное право сохраняет свое значение, можно встретить мнение, что именно обычное право является основой тех различий, которые существуют в правовых системах разнообразных стран». Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. — СПб.: «Знание», 1996 Обычное право есть древнейшая форма правообразования и развития права в обществе. Например, в римском праве нормы обычного права обозначались терминами, которые указывают на различные способы его возникновения: mores maiorum (обычаи предков), usus (обычная практика), commentarii pontificum (обычаи, сложившиеся в практике жрецов), commentarii magistratuum (обычаи, сложившиеся в практике магистратов) и др. Обычное право складывается спонтанно, нередко отражая сознание и интересы общества и представляя собой форму существования права, которую разработало само общество. Однако видеть в обычном праве только его социальную ценность — это односторонний взгляд на него. Обычное право оказалось бессильным в регулировании многих видов общественных отношений. Поэтому оно уступило дорогу судебной практике и законодательству.

В отечественном правоведении понятие правового обычая не является синонимом обычного права. Правовым обычаем называется санкционированное государством правило поведения, которое ранее сложилось в результате длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему закрепилась как устойчивая норма. Таким образом, правовым, обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства. Государство санкционирует только те обычаи, которые отвечают его интересам. Дошедшие до нас крупные законодательные памятники прошлого (Законы Ману, Русская правда) — это сборники правовых обычаев. Кроме того, примером древних правовых обычаев являются такие источники рабовладельческого права, как Законы XII таблиц (Древний Рим V в. до н. э.), Законы Драконта (Афины VII в. до н. э.) и др. Природа правового обычая характеризуется следующей особенностью: правовой обычай, как правило, носит локальный характер, т.е. применяется в рамках сравнительно небольших общественных групп людей. Правовой обычай отличается определённостью правила поведения, непрерывным и единообразным характером его соблюдения. И, по-видимому, не следует полагать, что правовые обычаи — архаичное явление, потерявшее в настоящее время всякое значение. Как свидетельствуют новейшие исследования, правовые обычаи широко применяются при регулировании общественных отношений (особенно земельных, наследственных, семейно-брачных) в государствах Африки, Азии, Латинской Америки.

2 стр., 966 слов

Западная традиция права и западные правовые системы

... основываясь на сложившейся системе традиций и обычаев. С XV в. начался качественно новый этап в развитии английской правовой системы, связанный с появлением «права справедливости», суть которого ... Великобритании, и частные, распространяющиеся на отдельных лиц и территорию. Существуют законодательные акты, принимаемые местными органами власти, которые действуют на соответствующих территориях. Особое ...

Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики. Нередко обычай отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, исторически сложившееся неравноправие полов. Такие обычаи в целях социальной безопасности и личного благополучия граждан государство вполне оправданно запрещает. Государство к различным обычаям относится по-разному: одни запрещает, другие одобряет и развивает. В настоящее время обычай постепенно вытесняется (особенно в романо-германской правовой семье) другими нормативно-правовыми формами, прежде всего, законом. Но поскольку государственно-нормативное регулирование не может охватить все общественные отношения, подлежащие такому регулированию, обычай сохраняет свое значение в отдельных отраслях частного и, в меньшей степени, публичного права. Так, ст.5 ГК РФ признает в качестве источника предпринимательского права обычай делового оборота, под которым понимается «сложившиеся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе».

При этом обычаи делового оборота не применяются, если они противоречат «обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору». 11 Поляков А. В. Введение в общую теорию права и государства. — СПб.: «Знание», 1998 Кроме того, мы можем найти несколько статей из Кодекса торгового мореплавания, в которых учитывается действие обычаев порта или международных обычаев мореплавания, ст.134 КТМ РФ устанавливает: «Срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения — сроками, обычно принятыми в порту погрузки». Таким образом, отечественное законодательство допускает использование в юридической практике обычаев, но государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни, обычаи, противоречащие государственно-властной политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом. Например, в Уголовном кодексе РФ есть статьи, запрещающие такие пережитки родового быта как калым за невесту, её похищение, это оправданная мера, хотя, как известно, пока не совсем эффективная.

Также, можно найти пример, когда из обычая возникла норма конституционного права: начиная с 1936г. Сессии Верховного Совета РСФСР открывались старейшим по возрасту депутатом. Эта обычная норма не была где-либо записана очень долго, пока не вошла в регламент Верховного Совета, а далее — в Конституцию РФ 1993г. Поэтому невозможно согласиться с С.Л. Зивсом, который утверждает, что наше законодательство вообще не знает правового обычая. В международном праве, обычай представляет собой не только форму выражения традиционных норм, но и важный способ создания новых юридических обязательных правил поведения государств в тех вновь появляющихся областях межгосударственных отношений, которые требуют правового регулирования. Он является современным и активно функционирующим источником права. Поэтому следует иметь в виду, что концепция обычая в том виде, как она применяется в международной практике и рассматривается в доктрине международного права, имеет мало общего с представлениями об обычае, основанными на особенностях этого источника во внутренних, национальных системах права. И с теоретической, и с практической точек зрения необходимо отличать обычай как процесс создания норм международного права от обычая — результата этого процесса, т.е. юридически обязательного правила поведения, сложившегося в межгосударственной практике.

6 стр., 2547 слов

Психологическая теория права и государства Л.И. Петражицкого

... формировании теории права и государства Л.И. Петражицкого можно выявить несколько этапов. Первый период, Второй период, Третий период, Методологические и философские основы теории В освещении правовых явлений и самой природы права Л.И. Петражицкий ...

Подводя итог характеристики правового обычая, можно сделать вывод, что правовой обычай — это обычай, применение которого обеспечивается санкцией государства. Причем, его следует отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, религиозное правило, нравы. Санкционирование обычая может осуществляться путём восприятия его судебной, арбитражной или административной практикой. Следует заметить, что для социологической школы права, которая видит в праве продукт народного сознания, характерно преувеличение роли обычая как источника права. Юридический позитивизм, наоборот, считает обычай устаревшим источником права, не имеющим существенного практического значения в современной жизни.

Судебный прецедент, Нормативный правовой договор

1) договор содержит норму общего характера;

2) добровольность заключения;

3) общность интереса;

4) равенство сторон;

5) согласие участников по всем существенным аспектам договора;

6) эквивалентность и, как правило, возмездность;

7) взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств;

8) правовое обеспечение.

Нормативный правовой договор не носит персонифицированного, индивидуально-разового характера. Нормативно-правовой договор — проявление нормативной саморегуляции, но нельзя забывать, что первичным юридическим источником развития договорных форм, придания им законной силы выступает нормативно-правовой акт, а конкретнее диспозитивные нормы права. Например, Гражданский кодекс РФ (статьи 160-167, 255, 295, 350) закрепляет формы и общие условия договоров, Трудовой кодекс РФ (статьи 40-44) — структуру и порядок заключения коллективного договора. У договорной формы права перспективное будущее, ведь, если представлять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть, прежде всего, добровольно-согласительным, а не формально-принудительным.

Нормативный правовой акт

Таким образом, можно выделить следующие признаки нормативно-правовых актов:

1) нормативные акты есть результат правотворческой деятельности компетентных органов и должностных лиц государства, а также уполномоченных на то общественных объединений и организаций;

2) содержат в себе общеобязательные правила поведения (нормы);

3) содержащиеся в них предписания являются выражением государственной воли;

4) принимаются и реализуются в особом процессуальном порядке;

5) имеют строго определенную документальную форму и реквизиты, порядок вступления в силу и сферу действия;

15 стр., 7378 слов

Правовое демократическое государство

... правами. Взаимоотношения личности и государственной власти в условиях правового государства принципиально иные, нежели в абсолютистском государстве, ибо для правового государства характерно ограничение государственной власти, связанность ее правом и законом. Смысл и содержание идеи правового государства ... поведения людей посредством нормативных норм. Государство - это политическая общность, ...

6) направлены на регулирование наиболее типичных, массовых отношений, в то время как акты применения норм права касаются в основном лишь конкретных жизненных случаев, ситуаций, обстоятельств;

7) рассчитаны на постоянное либо длительное действие, тогда как правоприменительные акты — на однократную реализацию;

8) нормативные акты не персонифицированы, адресуются либо ко всем, либо к неопределенно большому числу субъектов, а акт применения правовой нормы имеет конкретного адресата;

9) может быть изменён или отменён в зависимости от социальных потребностей, ибо позволяет адекватно отражать юридически значимые реалии.

Правовая доктрина, Принципы международного права, Референдум, Священные книги

3. Виды нормативных правовых актов: законы и подзаконные акты, их характеристика

Как уже упоминалось выше, нормативно-правовой акт — одна из основных, наиболее совершенных форм права. Нормативно-правовые акты — это предписания субъектов правотворчества, содержащие юридические нормы, это основной источник права не только в Российской Федерации, но и практически во всех правовых системах мира, даже там, где исторически господствовал правовой обычай и судебный (административный) прецедент. По сравнению с правовым обычаем и судебным (административным) прецедентом, нормативно-правовой акт как источник права обладает большими преимуществами: исходит от строго определенных — правотворческих органов и лиц, наделенных строго определенной компетенцией; принимается в чётко обозначенном порядке; имеет установленную форму и реквизиты, порядок вступления в силу и сферу действия; может быть быстро изменён в зависимости от социальных потребностей.

Нормативно-правовым актам присущ ряд особенностей. Они, во-первых, имеют государственный характер. Государство наделяет органы, организации, должностных лиц правом готовить и принимать нормативно-правовые акты, т.е. правотворческой компетенцией, оно же обеспечивает и реализацию принятых нормативно-правовых актов, включая и принудительное воздействие на лиц, уклоняющихся от их исполнения. Государственным характером нормативно-правовые акты отличаются от нормативных актов общественных организаций (уставы партий, общественно-политических движений).

Во-вторых, нормативно-правовые акты принимаются не всеми, а строго определенными субъектами, специально уполномоченными на то государством. При этом каждый субъект правотворческой деятельности связан рамками своей компетенции. Министр, например, может издать нормативный приказ, но не уполномочен на принятие указа или постановления. В-третьих, указанные акты принимаются с соблюдением определенной процедуры (особенно это относится к законодательным актам), а также требований к содержанию и форме и представляют собой акт-документ. В-четвертых, они имеют временные, пространственные и субъектные пределы действия. В-пятых, всегда содержат юридические нормы. Наличие в этих актах юридических норм и делает их нормативными, общеобязательными. В этой связи нормативно-правовые акты следует отличать от индивидуальных и интерпретационных актов. Индивидуальные правовые акты — это акты государственных органов, негосударственных организаций, должностных лиц, выражающие решение по конкретному юридическому делу (приговор или решение суда, приказ руководителя предприятия или учреждения и др.).

7 стр., 3370 слов

Формирование в Узбекистане основ правового демократического государства ...

... актов, принятых сразу после провозглашения независимости был закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан", который начал новый отсчет в истории страны, укрепления и утверждения её в качестве суверенного государства. ...

Индивидуальные акты — это акты применения права. Они имеют, как правило, разовое применение, адресуются конкретным лицам или организациям и обязательны для исполнения только ими. В отличие от индивидуальных, нормативно-правовые акты имеют общеобязательный характер и отличаются неконкретностью адресата, т.е. обязательны не для отдельного конкретного лица, а для всех субъектов, на которых они распространяются. Действуют нормативно-правовые акты относительно долгое время и не исчерпывают себя фактами их применения — применяться они могут бесчисленное множество раз при наличии необходимых для этого предпосылок. Нормативно-правовые акты следует также отличать от интерпретационных актов, т.е. актов толкования норм права. От нормативно-правовых последние отличаются тем, что не содержат новых юридических норм, а лишь разъясняют существующие.

Нормативно-правовой акт — понятие собирательное, оно охватывает самые разнообразные нормативные государственные предписания. Нормативно-правовые акты целесообразно классифицировать по трём основаниям: юридической силе, сфере действия и субъектам, их издающим.

По юридической силе различают: законы — акты, обладающие высшей юридической силой, и подзаконные акты — акты, основанные на законах и им не противоречащие. Абсолютно все нормативно-правовые акты, кроме законов, являются подзаконными.

По сфере действия выделяются акты внешнего и акты внутреннего действия. Акты внешнего действия охватывают всех субъектов, кому они адресованы — организаций и лиц, независимо от их трудовой и служебной деятельности. Это, например, Налоговый кодекс РФ. Нормативно-правовые акты внутреннего действия касаются только субъектов, входящих в состав определенного министерства (ведомства), организации или проживающего на той или иной территории. Причём такие акты могут приниматься не только министерствами и нижестоящими субъектами правотворчества, но и высшими органами власти и управления. Актами внутреннего действия являются также многочисленные локальные предписания, разрабатываемые и принимаемые предприятиями и действующие и применяемые только на определенной территории. По субъектам, издающим (принимающим) нормативно-правовые акты, последние подразделяются на акты: референдума, органов государственной власти, Президента, органов управления, должностных лиц государственных и негосударственных организаций. Виды нормативно-правовых актов, определяемых субъектами правотворчества, довольно изменчивы и зависят от существующей на тот или иной момент структуры государственных органов. При этом следует иметь в виду акты, принятые одним органом, и акты, разработанные и принятые совместно несколькими государственными органами, которые принимаются по вопросам общего ведения, совместной деятельности.

С нормативно-правовыми актами тесно связано понятие законодательства, которым широко оперируют юридическая наука и правоприменительная практика, трактуя его содержание весьма неоднозначно. Законодательство — совокупность нормативно-правовых актов, изданных высшими органами государственной власти и управления. Часто к законодательству относят все без исключения нормативные акты, в том числе ведомственные и акты местных органов власти и управления. Таково же понимание законодательства и в обиходе. Наиболее верным представляется такое понимание законодательства, когда к нему относятся акты высших органов государственной власти и управления. Законодательство Российской Федерации в этом случае представляет собой совокупность:

1) законов и иных нормативных актов, принимаемых высшими представительными органами власти, т.е. органами законодательной власти;

2) указов Президента РФ; нормативных актов Правительства РФ.

Российское законодательство делится на определенные блоки в зависимости от сфер регулируемых им общественных отношений. По этому основанию выделяются гражданское законодательство, административное законодательство, уголовное законодательство и другие отрасли законодательства. Такое деление совпадает с делением системы права на отрасли, но полного совпадения здесь не наблюдается. Например, нет отрасли права — капитальное строительство, но есть законодательство о капитальном строительстве.

Итак, главенствующую роль в системе нормативно-правовых актов занимает закон.

Закон — это нормативно-правовой акт, издаваемый высшим представительным органом государственной власти и обладающий высшей юридической силой. Можно указать такие виды законов, которые действуют в Российской Федерации: Основной Закон или Конституция, конституционные и обычные законы. В свою очередь эти законы различаются по сфере действия. Они классифицируются на общефедеральные и законы субъектов Федерации. Если первые регулируют общественные отношения, имеющие значение для всей Российской Федерации, то вторые действуют только в пределах территории субъектов, входящих в РФ. Действие законов РФ на территории всех субъектов РФ является выражением единства общефедеральной государственной власти. Действие законов на всей территории государства отличает законы от ряда других актов Федерального Собрания, регулирующих порядок его внутренней деятельности или закрепляющих персональный состав подчиненных ему органов. Законы РФ являются высшим императивным выражением и воплощением государственной воли российского общества. Этим обусловлена их высшая юридическая сила по сравнению со всеми другими актами.

Конституция представляет собой основной закон государства, закрепляющий основополагающие общественные отношения, определяющий способ существования государства, общества, граждан. Конституция является юридической базой всего текущего законодательства. Конституционные законы вносят изменения и дополнения в конституцию. Поэтому для их принятия необходимо квалифицированное большинство голосов — не менее 2/3 голосов депутатов парламента. Обычные законы, хотя и регулируют важные сферы общественных отношений, но не вносят изменений и дополнений в конституцию. Поэтому для их принятия требуется простое большинство голосов парламентариев (50 процентов плюс 1).

Постановления парламента отличаются от законов тем, что они, как правило, принимаются по частным вопросам, ранее урегулированным законами. Все последующие нормативно-правовые акты государства издаются на основе, в соответствии и во исполнение законов, т.е. имеют подзаконный характер. Поэтому нормативно-правовые акты по юридической силе можно классифицировать на законодательные и подзаконные.

Указы президента Российской Федерации занимают главенствующее место среди подзаконных актов, ибо Президент, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства». В отличие от закона, который всегда является нормативно-правовым актом, указы президента могут носить и ненормативный характер. Нормативные указы президента — подзаконные акты. Они издаются в пределах, установленных конституцией и законами. Вместе с тем указы характеризуются преобладающей юридической силой по отношению ко всем иным подзаконным актам. Юридическая природа указа президента обусловливается тем, что это акт главы государства, являющегося гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина. Нормативные указы, как и законы, следует различать в зависимости от того, каким президентом они изданы и на какой территории они действуют. На этом основании указы подразделяются на два виды: указы Президента Российской Федерации и указы президентов республик, входящих в состав Российской Федерации.

Наиболее важными среди всех остальных подзаконных актов являются постановления Правительства РФ, Правительства республик, входящих в Российскую Федерацию. Правительство РФ осуществляет исполнительную власть и состоит из Председателя правительства, заместителей Председателя правительства и Федеральных министров. Его акты издаются на основе и во исполнение законов и указов Президента РФ. Они обязательны к исполнению на всей территории Российской Федерации, и им должны соответствовать акты всех нижестоящих органов исполнительной власти. К другим, подзаконным нормативно-правовым актам относятся приказы, инструкции, инструктивные письма и постановления министерств и ведомств Российской Федерации, республик, входящих в состав РФ. Нормативные акты министерств и ведомств действуют в пределах их полномочий и носят строго подзаконный характер.

Заключение

Проанализировав все вышеизложенное можно сделать вывод, что право занимает важное место в системе нормативного регулирования общественных отношений. Правовое государство не мыслимо без строго соблюдения законов, действующих на его территории. Отнять у народа закон, значит ввергнуть государство на путь саморазрушения. В современном мире не найдётся государства, страны, народа, у которого бы не существовал закон, по которому живут они и жили их предки. Следовательно, источники права имеют исключительно большое значение для укрепления законности в правовом государстве. Совершенство названных источников напрямую зависит от уровня теоретических представлений о них и от качества всех видов юридической практики. Юриспруденция призвана своевременно готовить пригодные рекомендации по улучшению форм права, а практика должна умело реализовывать предложения ученых в целях создания гибкой, динамичной и эффективно функционирующей системы источников права. От качества этой системы права зависит прочность законности в государстве. В любом современном государстве источники права и, прежде всего законы, упорядочены, но вместе с тем они вряд ли составляют строгую систему, особенно акты подзаконного нормотворчества, правовые обычаи и прецеденты. Скорее всего, это совокупность нормативных и иных юридических актов, устанавливающих определенный правовой режим. Учение о правах человека признается одной из фундаментальных концепций современной человеческой цивилизации. Законодательное закрепление и обеспечение прав человека — принципиальное требование правового государства. Право олицетворяет справедливость в силу предназначения являться наиболее значимым, общесоциальным, универсальным, обязательным для всех без исключения регулятором.

Список использованных источников

[Электронный ресурс]//URL: https://inauka.net/kursovaya/sootnoshenie-istochnika-prava-i-formyi-prava/

1. Конституция Российской Федерации.

2. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2007.

3. Белкин А.А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Правоведение. М., 1998.

4. Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996.

5. Гук П.А. Судебная практика как источник права // Правоведение. М., 2002.

6. Зивс С.Л. Источники права. М., 1981.

[Электронный ресурс]//URL: https://inauka.net/kursovaya/sootnoshenie-istochnika-prava-i-formyi-prava/

7. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учеб.пособие. М., 1997.

8. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб.пособие. М., 1996.

9. Матузов Н.И., Малько А.В.Теория государства и права. М., 1999.

10. Поляков А. В. Введение в общую теорию права и государства: Курс лекций. СПб., 1998.

11. Спиридонов Л.И. Проблемы теории государства и права. М., 2001.